Признаки наследования право

Признаки наследования право

1.2 Понятие наследования. Общие положения / Наследование по завещанию

Конституция РФ гарантирует право наследования (ч.4 ст.35).

Возникает резонный вопрос — что есть наследование в современном, в чем сущность данного явления и института гражданского права? Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права – наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция понятия «наследование» является важной в свете всего нашего дальнейшего изложения.

По общему пониманию наследование – это переход имущества умершего к другим лицам; при этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства. Это определение, содержащееся в ст.1110 ГК РФ, считается легальным. Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (вещи, права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент. Не имеет значения, что наследников может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей.

Таким образом можно выделить основные признаки наследования: 1) универсальное правопреемство; 2) переход всего массива (объема) прав и обязанностей; 3) одномоментность перехода и 4) переход в порядке правопреемства.

Наследование как переход совокупности прав и обязанностей являет собой сущность наследственных правоотношений.

Если конкретно обратиться к определениям наследования, даваемым в юридической литературе, то выстраивается весьма широкий спектр определений. Так, некоторые авторы понимают под наследованием переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). [1] Другие авторы, например Ю. К. Толстой, в своих определениях указывают на то, что данный переход осуществляется в соответствии с нормами наследственного права. [2] . Мы придерживается традиционного легального определения, поскольку так или иначе все обширные определения строятся на нем, воплощая в себя основные признаки или принципы наследования как института гражданского права.

Итак, наследование есть одно из проявлений гражданской способности. Закон при определенном составе фактов признает за каждым гражданином или организацией конкретное наследственное правомочие, что является одним из случаев признания за лицом конкретных субъективных прав, абстрактно возможных для этого лица в силу его правоспособности. Последняя выступает как предпосылка приобретения этим лицом конкретного субъективного наследственного права, которое называют правом наследования.

Исходя из приведенного выше, можно дать определение наследственного права в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства. Н аследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность правовых норм, объединенных в общие, предметные и функциональные институты, регулирующую относительно самостоятельные и своеобразные общественные отношения по наследственному правопреемству. В субъективном смысле наследственное право – это возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, т.е. принимать от конкретного умершего лица права и обязанности.

Рассмотрим основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения. Эти основания есть юридические факты – обстоятельства, с которыми в данном случае закон связывает возникновение. Изменение и прекращение наследственного правоотношения. В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание и закон.

Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Фактически наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно осуществляться в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части 3 ГК РФ.

Наследование по закону имеет место в следующих случаях:

— наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным);

— наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону;

— наследник по завещанию умер раньше завещателя, либо наследник по завещанию – юридическое лицо ликвидирован;

– наследник по завещанию не принял наследство, либо отказался от него.

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. ГК РФ определят наследство как принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи. Иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Другими словами, наследство предоставляет собой единство прав (актива) и долгов (пассива) наследодателя на день открытия наследства (наследственная масса).

Обратим внимание, но в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизням или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. Не входят в состав наследства и личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Последнее несколько противоречит смыслу отдельных положений некоторых нормативных актов, например, в Законе «Об авторском праве» [3] в ст. 29 Закона предусматривается возможность наследования такого личного неимущественного права, как права на обнародование произведения и право на его отзыв.

В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г . № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» [4] отмечается, что смерть лица, являющегося ответчиком по иску о возмещении причиненного им вреда не может являться основанием для прекращения производства по делу, т.к. ст. 553 ГК РСФСР ( 1964 г .) допускает правопреемство по данному правоотношению и наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. Аналогическая норма была внесена законодателем и в ч. 3 ГК РФ, где в п. 1 ст. 1175 ГК РФ сказано, что каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях, соответственно , в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых на законных основаниях был при жизни сам наследодатель.

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения. Также, с учетом некоторых особенностей, наследуется и имущество, собственность на которое возникает в результате так называемой приобретательной давности – т.е. то имущество, которым лицо открыто, добросовестно и непрерывно владело как своим собственным в течение определенного законом срока. При этом, если срок приобретательной давности не истек, владелец имущества, формально не ставший собственником, умирает, а имущество переходит его наследникам, которые также открыто и добросовестно владеют им как своим, срок приобретательной давности относительно этого имущества не начинает со сменой пользователя течь снова, а суммируется со сроком, протекшим при предыдущем пользователе. В соответствии с п. 3 ст. 234 ГК РФ лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

В наследственную массу не входит супружеская доля пережившего супруга на имущество, нажитое совместно с наследодателем. Что касается доли умершего супруга, то она наследуется по следующим правилам. Статья 1150 ГК РФ устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам.

Далее, по наследству переходят и права требования умершего, у которого могли быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства.

Открытием наследства является наступление определенных юридических фактов, служащих основанием возникновения наследственного правоотношения. В соответствии с действующим законодательством это:

1) смерть гражданина;

2) объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемым органом загса, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы загса отказали в регистрации события смерти, и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В данном случае не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим на основании ст. 45 ГК РФ, и заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, которое должно быть зарегистрировано в органах загса. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда.

Из смысла п.2 ст.1114 ГК РФ, временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти, поэтому в целях наследственного правопреемства граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. При одновременной смерти завещателя и назначенного наследни­ка по завещанию наследование не наступает. В этом случае завещание не порождает юридических последствий.

Вопрос о времени открытия наследства очень важен, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказ от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство.

Точно определить день открытия наследства важно и по той причине, что это позволит установить законодательство, которым следует руководствоваться. Не случайно в п.1 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 сказано, что при рассмотрении дел о наследовании судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства [5] .

М естом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения наследственного имущества. В случаях, когда наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости (ст.1115 ГК РФ).

Точное определение места жительства имеет большое значение для обеспечения устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства решается вопрос о приме нении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. По поводу недвижимого имущества действует правило, согласно которому местом открытия наследства является место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале какого-либо общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающим документом является, в частности, справка жилищных органов о регистрации наследодателя по месту жительства.

Место открытия наследства может быть также подтверждено справкой местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя, справкой адресного бюро, справкой райвоенкомата о том, что наследодатель во время призыва в армию проживал по определенному адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками загса на основании данных паспорта о регистрации умершего. Если место жительства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверждается документом о месте нахождения его имущества.

Рассмотрим субъектов наследственных правоотношений. Ими являются наследодатель и наследник.

Наследодателем является лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо), причем любой (в том числе недееспособный и несовершеннолетний). Это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и ограничено дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей лишь при наследовании но закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают (п.2 ст.1118 ГК РФ). Наследодателями могут быть также иностранные граждане и лица без гражданства. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, такое лицо называется завещателем.

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Наследниками могут быть все участники гражданского оборота (физические и юридические лица, Российская Федерация в целом, субъекты РФ, государственные и муниципальные образования).

К наследованию по действующему законодательству могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут также призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Термин «граждане» включает не только граждан РФ, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.

Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завеща­нию. Как правильно было отмечено в литературе, это не означает, что не родившийся ребенок признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла.

Лица, не имеющие права наследовать, определены в ГК термином «недостойные наследники» (ст. 1117 ГК РФ). Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Таким образом, чтобы признать кого-либо недостойным наследником, достаточно лишь попытки совершения указанных выше действий. Безусловно, вина этих лиц в совершении указанных действий должна быть установлена судом.

Так вкратце можно обозначить основные положения о наследовании по российскому законодательству. Безусловно, будучи ограниченными рамками дипломного исследования, нельзя охватить все элементы обширной исследуемой отрасли гражданского права, поскольку каждый из них может стать предметом самостоятельного изучения.

[1] См.напр. Власов Ю. Н., Калинин В, В. Наследственное право. М., 2004 г., стр. 5. Эйдинова Э. Б. Наследование по закону и по завещанию. М., 1985 г ., — с. 3.

[2] Толстой Ю. К. Наследственное право. М., 2002 г., — с. 8.

[3] Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I «Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации — 12 августа 1993 г. — №32 — Ст. 1242.

[4] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1991, — №7.

[5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, — 1991 — №7.

Понятие и принципы наследования

Наследование — это переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя — к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если в ГК РФ не установ­лено иное.

Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юриди­ческая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (правообладателя) :

— к наследникам переходят все права и обязанности, кроме тех, которые не могут в силу закона передаваться;

— переходят лишь те права, которые принадлежали наследодате­лю;

— права и обязанности переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями;

— акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось;

— принятие наследства с условием или оговорками не допуска­ется;

— акту принятия наследства придается обратная сила, т.е. если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к не­му уже с момента открытия наследства.

Наследственное право основано на ряде принципов:

— принцип универсальности правопреемства — означает, что ме­жду волей наследодателя, направленной на то, чтобы наследство пе­решло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, кото­рый принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев; универсальность в данном случае означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни вы­ражалось и где бы ни находилось;

— принцип свободы завещания — он продолжает диспозитивность гражданско-правовых отношений и выражается в том, что своей волей может распоряжаться при желании любой человек; этот принцип мо­жет быть ограничен только тем обстоятельством, что среди наследни­ков по закону есть такие, которых наследодатель не может лишить обязательной доли наследства;

— принцип обеспечения прав и интересов необходимых наслед­ников — наследодатель не может в завещании лишить необходимой доли; доля эта составляет часть законной доли, которая причиталась бы наследнику по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены;

— принцип учета не только действительной, но и предполагае­мой воли наследодателя — его действие выражается в определении круга наследников по закону;

— принцип свободы наследника — наследник имеет право принять наследство и отказаться от него; если какое-либо желание или неже­лание ни прямо, ни косвенно не проявлено, то считается, что наслед­ник отказался от наследства;

— принцип охраны основ правопорядка и нравственности — ох­раняются интересы наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию; охраняется само наследство от каких-либо неправомерных или безнравственных пося­гательств.

Существует два основания наследования: по закону и по заве­щанию. Рассмотрим порядок наследования по этим основаниям.

§ 2. Понятие и принципы наследования

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя — к его наследникам в соответствии с нормами наследственно го права.

Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть

Понятие и принципы наследования

в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если в ГК РФ не установлено иное.

Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (правообладателя):

— к наследникам переходят все права и обязанности, кроме тех, которые не могут в силу закона передаваться;

— переходят лишь те права, которые принадлежали наследодателю;

— права и обязанности переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями;

— акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось;

— принятие наследства с условием или с оговорками не допускается;

— акту принятия наследства придается обратная сила, т.е. если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему уже с момента открытия наследства.

Наследовательное право основано на ряде принципов.

1. Принцип универсальности правопреемства означает, что между волей наследодателя, направленной на то, чтобы наследство перешло им:енно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев.

Универсальность означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство.

Тема 28. Наследственное право: понятие, основные институты

2. Принцип свободы завещания продолжает диспози-тивность гражданско-правовых отношений. Своей волей можно распорядиться или нет.

Этот принцип может быть ограничен только законом. Это связано с социально-обеспечительной функцией наследства. Действие этой функции выражается в том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель не может лишить обязательной доли.

3. С вышеназванными принципами связан принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Наследодатель не может лишить в завещании необходимой доли. Доля эта составляет часть законной доли, которая причиталась бы наследнику по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены.

4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие его выражается в определении круга наследников по закону.

5. Принцип свободы наследника выражается в праве принять наследство или отказаться от него. Если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желание вступить в наследство, то считается, что они от него отказались.

6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

54. Понятие, значение и виды наследования. Признаки наследования правопреемства

Наследование — процесс перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам — правопреемникам. Таким образом, в процессе наследования юридическая личность умершего, в состав которой включаются приобретенные им имущественные права и обязанности, не прекращающиеся, а воплощающиеся в его наследниках, которые с момента принятия наследства заменяют умершего в тех правоотношениях, в которых он состоял до момента смерти.

Значение института наследования:

1. определяется юридическая судьба имущества, нажитого умершим в период жизни. Это имущество не считается бесхозяйственным, и в этом смысле наследование — производный способ преобразования имущества;

2. наследование служит целям устойчивости товарно-денежного оборота в целом. Это объясняется тем, что кредитор уверен в удовлетворении своих требований, так как даже в случае смерти должника сможет обратить взыскание на имущество наследника, равно как и должник, не желающий обременять наследников долгами будет стремиться выполнить обязательства;

3. succssio in universum (в комплексе) — основным признаком наследования является «универсальность» правопреемства. В римском правопорядке принято выделять два вида правопреемства: а. универсальное в .сингулярное (в отдельных правах и обязанностях)

В наследственных правоотношениях примером сингулярного правопреемства является легат (завещательный отказ). Универсальность означает, что наследник, принявший наследство принимает на себя все права и обязанности наследователя, включая и те, о которых он не знал, принимая наследство. Исключение составляли лишь те права и обязанности, которые были тесно связаны с личностью наследодателя. Вторым признаком наследования являлась одномоментность приобретения наследуемой массы. Это означало, что наследник не мог принять только часть наследного имущества, а от остального отказаться. Заявив о готовности принять наследство, он считался автоматически принявшим все наследственное имущество, где бы оно не находилось и в чем бы оно не выражалось. Римский правопорядок выделял два вида наследного правопреемства:

Приоритет отдавался наследованию по завещанию, так как воля наследователя,

содержащаяся в завещании, являлась доминантной по отношению к публичному установлению.

Развитие наследственного права в Риме отражало специфику правового регулирования всех трех исторических периодов: В доклассический период наследование регулировалось в соответствии с «законами XII таблиц». Характерные признаки цивильного наследования:

1. ограниченный круг элементов наследного правоотношения (только квириты);

2. строгая форма завещания, при наследовании «по закону» к наследованию призывались только агнацкие родственники, при отсутствии которых имущество распределялось среди членов рода.

1.С развитием товарно-денежных отношений и с распадом патриархальной семьи появляется преторский порядок наследования, устанавливается принцип тайны завещания, при наследовании «по закону» к числу наследников первой очереди претор впервые допускал тка называемых «эмансипированных сыновей» (вышедших из семьи). По заявлению кредитора претор устанавливает сроки для принятия наследства.

2.В дальнейшем, уже в постклассическом периоде император расширяет круг наследников за счет когнатов и начинает формироваться институт «необходимого наследования» Пиком развития наследственного права стали «новеллы Юстиниана». Установлена единая письменная форма завещания, установлены императивные требования к содержанию завещания. При наследовании «по закону» стали призываться только когнатские родственники умершего, которые дифференцировались по отдельным очередям наследования в зависимости от степени родства. Именно поэтому пережившая супруга не призывалась к наследованию.

Очередность наследования по закону — кого и в какой очередности призывают к наследованию без завещания

Гражданским кодексом (ч.3) предусмотрено два способа получения наследства: по завещанию и по закону. Первый способ предполагает, что собственник имущества может завещать его без ограничений любому человеку, не учитывая степень родства.

Если нет завещания, происходит наследование по закону,тогда все оставшееся имущество смогут получить родственники умершего в порядке очереди.

Общие принципы наследования по закону

При проведении процедуры наследования по закону берутся во внимание такие принципы (ст. 1141 ГК):

  • существует 7 ступеней очередности наследников;
  • если в одной очереди имеется несколько наследников, то они наследуют имущество в равных долях;
  • следующая категория призывается к наследованию только тогда, когда нет ни одного наследника из предыдущей очереди, они отказались от наследства или они не имеют полномочий его наследовать.

Первая очередь наследников

К первой категории относят пережившего супруга, детей и родителей наследодателя. Если есть все представители первой очереди, тогда они получат оставшееся от наследодателя имущество в равных долях. Однако если среди наследников первой очереди есть только одно лицо, то все наследство будет наследовать только оно, а наследники второй очереди к наследованию не призываются.

Чтобы переживший супруг был признан наследником, брак должен быть зарегистрирован в официальном порядке в органах ЗАГСа. Не признаются наследниками первой категории гражданские мужья и жены, равно как и не может признаваться официальным церковный брак.

В отличие от родителей лишенных родительских прав, дети, у которых родители были лишены прав, имеют полномочия становиться наследниками.

Кроме этого, дети считаются наследниками 1-й очереди:

  • при объявлении брачных отношений недействительными. Аннулирование брака не влияет на права детей;
  • усыновленные дети имеют такие же права на принятие наследства после отца/матери, как и биологические.

Что касается родителей, то они считаются наследниками первой категории, как после родных, так и после усыновленных детей. При лишении родительских прав мать и отец могут быть наследниками после ребенка, только в случае, если до открытия наследства, решение о лишении полномочий на ребенка было отменено.

Вторая очередь наследников

Когда полностью отсутствуют претенденты в первой очереди, призывают к получению наследства второю очередь, куда входят:

  • братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные);
  • дедушки и бабушки;
  • племянники и племянницы (при условии, что отсутствуют в живых братья или сестры наследодателя). Такое наследования называется правом представления.

Претендентами признаются братья и сестры, которые имеют обоих или одного совместного родителя. А вот сводные братья и сестры (не имеют общих родителей) наследниками не считаются. Не входят во вторую группу и двоюродные сестры и братья, однако допускается получение ими наследства по праву представления, если к наследованию призваны претенденты третьей очереди.

Третья очередь наследников

Третья группа наследников – полнородные/неполнородные дяди и тети (то есть братья и сестры родителей наследодателя). Кузины и кузены наследодателя могут получить наследство только по праву представления в случае смерти их родителей.

Стать собственниками имущества наследодателя эта категория лиц может лишь при таких условиях:

  1. Отсутствуют наследники из первой и второй ступени;
  2. Наследники предыдущих очередей принудительно утратили наследство или самостоятельно подали отказ от вступления в наследство;
  3. При отказе наследников 1-й или 2-й категории в пользу наследников третьей очереди.

Четвертая и последующие очереди наследников

Если в предыдущих категориях родственников не осталось, наследовать имущество будут лица из четвертой, пятой, шестой или седьмой очереди. Степень родства определяют в зависимости от числа рождений между родственниками. При этом сюда не включается рождение самого наследодателя. Так, к последующим очередям относят:

  • наследники четвертой степени – прабабушки и прадедушки;
  • пятая – дети племянников и двоюродные дедушка и бабушка;
  • шестая — дети двоюродных братьев и сестер, дети двоюродных бабушек и дедушек, а также дети двоюродных внуков.

К самой крайней степени очередности (седьмая очередность) относят пасынков, падчериц, мачеху и отчима.

Наследование иждивенцами

В ст. 1148 ГК установлено, что может быть также и восьмая степень наследников. Такими лицам считаются иждивенцы наследодателя. Причем если даже иждивенцы не входят в очередь, которая призывается к наследованию, они все равно призываются к наследству. Не имеет значения и тот факт, проживал ли вместе человек, который находился на содержании у наследодателя или нет.

ГК также четко указывается, кто признается иждивенцем:

  • на день открытия наследства умерший помогал такому лицу не менее 1 года;
  • этот человек является нетрудоспособным (пенсионеры, лица до 18 лет, инвалиды 1-3 группы).

Само понятие «иждивение» означает, что человек получал от наследодателя существенную материальную помощь, которая была для него основным источником дохода или же это было полное содержание. При этом родственные связи между умершим наследодателем и его иждивенцем/иждивенцами юридической значимости не имеют.

Обязательная доля

Претендовать на обязательную часть при наследовании имеют право нетрудоспособные родственники умершего (родители и второй супруг) либо иные нетрудоспособные граждане (не имеет значение родство), что были на содержании гражданина.

В тоже время в ч.4 указанной статьи упоминается про случаи, когда претенденту на обязательную долю может быть отказано в ней. Так, если передача обязательной доли приведет к тому, что наследник по завещанию ничего не получит, тогда в передаче доли иждивенцу или нетрудоспособному родственнику может быть отказано. В частности, если претендент на обязательную долю не пользовался имуществом наследодателя при его жизни, а наследник по завещанию пользовался (например, проживал в доме наследодателя, пользовался его музыкальными инструментами и т.д.), то суд может отказать в передаче имущества иждивенцу или уменьшить его долю.

Право наследования усыновленных детей

Как уже указывалось, усыновленные дети имеют равные полномочия, как и родные дочери и сыновья. Приемные дети – наследники первой очереди после своих приемных родителей. Однако по поводу своих биологических родителей и других родственников по происхождению (например, сестер/братьев и т.д.) они не имеют таких же прав. Тоже касается и родных отца и матери усыновленного ребенка: они не наследуют после своих детей, которых усыновили. Но в данном правиле есть пару исключений:

  • усыновленные дети поддерживали отношения со своими биологическими родственниками и это факт в судебном порядке установлен;
  • другие кровные родственники тоже могут стать наследниками усыновленного, если они поддерживали с ними отношения. Но в таком случае тоже понадобится решение суда.

Полномочия по представлению

Право представления возникает при смерти наследника, в такой ситуации право на получение недвижимости и вещей переходит к его потомкам. Но данная норма не работает, если наследник скончался вместе с наследодателем в один день или он умер еще до открытия наследства.

Если у умершего гражданина осталось имущество, которое было нажито в браке, то переживший его супруг имеет законное право на свою долю в общем имуществе. Следовательно, часть недвижимости (иных вещей) пережившего супруга в наследственную массу не входит.

Например: после смерти отца имеется дом, претенденты – жена, сын, дочь. Дом был приобретен в период брака. Таким образом, ½ дома принадлежит жене, а оставшаяся часть — делится между женой, дочерью и сыном.

Ограничения для недостойных наследников

Не применяются правила об очередности принятия наследства, если претендент на наследство признан в судебном порядке недостойным наследником. Недобросовестным наследником гражданина могут признать в ситуации, когда наследник совершил противоправные действия в отношении наследодателя или иных наследников. Такие действия могут выражаться в уголовном преступлении (убийство, доведение до самоубийства, телесные повреждения и т.д.) или в попытках повлиять на волю наследодателя (обман, злоупотребление доверием и другие действия).

Если имеется судебное решение, которое свидетельствует о недостойности наследника, он отстраняется от процедуры наследования, а имущество умершего разделят между оставшимися наследниками.

Отказ от наследства

Наследник также в добровольном порядке имеет полномочия отказаться от наследования. Для этого стоит написать отказное заявление и подать его нотариусу, причем даже можно отказаться от имущества в пользу одного или нескольких человек. При добровольном отклонении наследства (ели отказ без указаний в чью пользу), имущество распределяется между имеющимися наследниками. А если в очереди, где был отказавшийся наследник, больше нет претендентов, к наследованию призывают последующую очередь.

Что делать, если нет наследников

Если все родственники отказались от объектов наследства, они отстранены от наследования либо не дожили до этого времени, наследственное имущество передается сельскому/городскому поселению или муниципальному району, а само такое имущество считается выморочным.

Понятие и основания наследования

В ст. 1110 ГК РФ впервые в истории отечественного наследственного права понятие наследования получило легальное закрепление: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Кодекса не следует иное. Анализируя приведенную дефиницию, можно выделить следующие основные признаки наследования как юридической категории.

1. Оно представляет собой разновидность правопреемства. Это означает, что законодатель исходит из необходимости обеспечения стабильного и бесперебойного функционирования гражданского оборота путем сохранения имущественных отношений с участием известного физического лица и после его смерти. Это и понятно — если признать допустимым полное прекращение имущественных прав и обязанностей со смертью их обладателя, то принадлежавшие ему вещи окажутся бесхозяйными, все договоры, стороной в которых он был, — прекращенными и т.п., причем по причине, совершенно не зависящей от воли участников таких отношений. Нет нужды особо доказывать, что подобное положение привело бы к полному уничтожению имущественного оборота.

Квалификация наследования как правопреемства означает также, что в данных отношениях имеет место замена одного субъекта (правопредшественника) другим (правопреемником). Как писал в свое время Г. Ф. Шершеневич, «совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но переходит на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший. Оно является субъектом прав собственности, сервитутов, залога, прав требования; на него падают обязанности по всем долгам умершего». Сходным образом объясняли сущность наследования и другие дореволюционные авторы — Д. И. Мейер, К. П. Победоносцев, В. И. Синайский. Несмотря на отсутствие легального определения наследования в советском законодательстве, наука отечественного гражданского права того времени также стояла в основном на аналогичных позициях по вопросу о юридической природе перехода имущества по наследству.

2. Наследование — это универсальное правопреемство. Примечательно, что законодатель не ограничивается простым указанием на данное свойство наследственного преемства, но и раскрывает его основные характеристики. Во-первых, имущество, принадлежавшее умершему, переходит к его правопреемникам как единое целое: принятие наследником части наследства означает принятие им всего наследства в той части, в какой оно ему причитается. При этом не имеет значения осведомленность наследника о составе наследственного имущества — в случае выявления после принятия части наследства иного имущества, о котором наследник не знал, ему не нужно повторно принимать наследство. Данный тезис подтверждается судебной и нотариальной практикой.

Пример

М. обратился в суд с иском к Инспекции по налогам и сборам по г. Ногинску, указав, что в связи со смертью отца, умершего 6 января 1993 г., он является наследником по завещанию имущества, состоящего из автомашины. Указав на то, что он пропустил срок для принятия наследства, М. просил признать за ним право собственности на автомашину. Из материалов дела усматривалось, что 5 августа 1994 г. истец получил в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство после умершего отца на облигации. Решением Ногинского городского суда от 15 сентября 2000 г. требования М. удовлетворены, установлен факт принятия им наследства, кроме того, за ним признано право собственности на автомашину. Комментируя данный казус, Московский областной суд и Московская областная нотариальная палата в Обзоре судебной и нотариальной практики по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность, от 8 октября 2002 г. указали, что истцу не нужно было устанавливать в судебном порядке факт принятия наследства — ему достаточно было обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство на автомашину [1] .

Единство наследственного имущества проявляется и в том, что в его состав включаются не только принадлежавшие умершему права (актив), но и возложенные на него обязанности (пассив), ведь «все деловые отношения покоятся на кредитоспособности их участников, а эта кредитоспособность была бы совершенно непрочной, если бы она могла быть разрушена случайным событием — смертью контрагента. Поэтому. гражданский оборот требует соединения долгов с имуществом; требует установления правила, чтобы тот, кто получает имущество покойного, отвечал и по его долгам. Вследствие этого наследственный переход приобретает характер преемства универсального: наследственная масса мыслится не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое единство, в котором наличность и долги. сливаются в одно юридическое целое. переходящее не к случайному захватчику, а к известным, заранее предопределенным лицам, наследникам».

Во-вторых, универсальность посмертного правопреемства обеспечивается тем, что наследуемое имущество переходит к наследникам в неизменном виде — в том составе, объеме и стоимости, какими оно обладало на момент открытия наследства. В частности, согласно ст. 353 ГК РФ в случае перехода права собственности на заложенное имущество в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу, а правопреемник залогодателя становится на место последнего и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с залогодержателем не установлено иное. Иначе говоря, право залога следует за вещью [2] . По наследству переходит принадлежавшее гражданину исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, как следует из положений части четвертой ГК РФ (ст. 1229,1241). В-третьих, в законе установлено, что переход наследственного имущества от умершего к иным лицам осуществляется одномоментно, независимо от времени фактического принятия наследства, а также от времени государственной регистрации прав на имущество, если эти права подлежат регистрации (ст. 1152 ГК РФ).

3. Исключения из общего порядка наследственного правопреемства могут устанавливаться только Гражданским кодексом, и соответствующие нормы в ГК РФ не единичны. Чаще всего они затрагивают такое свойство имущества, переходящего по наследству, как неизменность.

Например, согласно абз. 1 п. 1 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника полного товарищества, полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) [3] в общем — уставном или складочном — капитале данного юридического лица. Однако если ГК РФ, другие законы или учредительные документы обусловливают права наследника на участие в данном юридическом лице получением согласия остальных членов (участников) и в таком согласии ему отказано, то он при обретает право на компенсацию в виде стоимости доли (пая) или в виде иного имущества. Примерами соответствующих исключений, установленных непосредственно ГК РФ, могут служить следующие правила.

Согласно ст. 78 ГК РФ в случае смерти участника полного товарищества наследник умершего может вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников. Если они не дают согласия, то наследник имеет право на компенсацию, порядок расчета и выплаты которой определяется ГК РФ [4] . В ст. 93 ГК РФ указано, что доля участника общества с ограниченной ответственностью переходит к его наследникам, если только учредительным договором общества не установлено, что на такой переход требуется согласие остальных участников. Соответственно, если они не согласны на вступление наследника в число участников общества, он имеет право на компенсацию. Как видим, здесь имеет место модификация имущества, входящего в состав наследства, — умерший имел права и обязанности, связанные с участием в юридическом лице, а его правопреемник в установленных законом случаях получает лишь право на компенсацию.

Наследование осуществляется по двум основаниям — по завещанию и по закону. Их соотношение сконструировано в законе таким образом, что наследование по закону имеет место лишь тогда и постольку, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ (ст. 1111). По сравнению с предшествующим регулированием в ГК РФ завещание как основание наследования поставлено на первое место, что может свидетельствовать о принципиальной позиции законодателя, отдающего безусловный приоритет воле завещателя, самостоятельно распоряжающегося имуществом на случай своей смерти. В то же время, говоря о соотношении указанных оснований перехода имущества по наследству, следует учитывать, во-первых, что их терминологическое обозначение в значительной степени условно, хотя и является традиционным для отечественного гражданского права. Различая «наследование по завещанию» и «наследование по закону», мы имеем в виду то, что в первом случае имущество умершего распределяется в соответствии с его пожеланиями, содержание, пределы и форма выражения которых регламентированы законом, а во втором случае преемство осуществляется только на основании предписаний норм наследственного права. Иными словами, при наследовании по завещанию не идет речь о том, что все правила гражданского законодательства, регламентирующие переход имущества по наследству, должны полностью «отступить» перед волей завещателя. Поэтому более правильным представляется дифференциация оснований наследования следующим образом — наследование без завещания и наследование по завещанию.

Во-вторых, основания наследования не являются взаимоисключающими — имущество умершего может переходить к другим лицам и одновременно по закону и по завещанию, и по закону вопреки завещанию. Первая ситуация возможна, например, когда завещание касается не всего имущества, а лишь его части — остальная часть будет наследоваться по закону. Наследование вопреки завещанию имеет место, в частности, в случае, если завещание признано недействительным, его содержание нарушает правило об обязательной доле и т.п. (см. гл. 4 настоящего издания).

  • [1] См.: Судебная практика по наследственным спорам. Кн. 2 / рук. колл. сост. П. В. Крашенинников. М.: Статут, 2004. С. 69—71.
  • [2] См.: Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой / A. Б. Бабаев, Р. С. Бевзенко, В. А. Белов, Ю. А. Тарасенко ; под общ. ред. B. А. Белова. М.: Юрайт, 2009. С. 761.
  • [3] В состав наследства участника потребительского кооператива, как следует из п. 1 ст. 1177 ГК РФ, также входит его пай. Однако по сравнению с производственным кооперативом отличие состоит в том, что наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива, если он этого желает. Если наследников несколько, то в соответствии с законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами кооператива решается вопрос о том, кто из наследников будет принят в члены кооператива и каков будет порядок выплаты компенсации иным наследникам (п. 2 ст. 1177 ГК РФ).
  • [4] В случае смерти вкладчика товарищества на вере его наследник получает право на долю в складочном капитале товарищества и становится вкладчиком товарищества без каких-либо ограничений (п. 2 ст. 1176 ГК РФ).