Кража денег в интернете статья

Кража больше 100000 рублей: статья, наказание за кражу более 100 тысяч руб.

Содержание статьи

Деньги — наиболее распространенный предмет кражи. Популярность таких хищений обуславливается легкостью реализации купюр в отличие от громоздких вещей или предметов роскоши. Деньги — это материальное имущество, в отношении которого у собственника возникают вещные права по владению, пользованию и распоряжению. Под кражей подразумевается не просто изъятие купюр, а принудительное незаконное перераспределение прав на имущество. Злоумышленник совершает преступление против собственности, ответственность за которое прописана в ст. 158 УК РФ.

В случае совершения кражи посягательство на чужую вещь происходит тайно. Даже если деяние совершается в присутствии потенциальных свидетелей, они не подразумевают об этом. Наоборот, большое скопление людей предоставляет преступнику ряд преимуществ — тесный контакт с жертвой, сложность вычисления, возможность скрыться незамеченным.

Если мы говорим о хищении, то подразумеваем нанесение имущественного ущерба, подлежащего исчислению. Если предметом посягательства злоумышленника являются деньги, урон равен сумме фактически украденных средств. Размер ущерба в рублях напрямую влияет на квалификацию деяния и на наказание. Ст. 158 УК РФвыделяет 4 состава преступления в зависимости от суммы похищенного.

Предлагаем подробнее ознакомиться с порядком наступления уголовной ответственности на примере нанесения ущерба в 100000 рублей.

Ст. 158 УК РФ указывает, при каких условиях и обстоятельствах общественно-опасное деяние можно определить как кражу. Градация ущерба закреплена в УК РФ и является квалифицирующим признаком при определении наказания. Размер украденного варьируется в зависимости от мотивов и целей злоумышленника.

Ст. 158 УК РФдает ссылку на обстоятельства, при которых хищение является кражей. Оно квалифицируется таким образом, если:

  • совершается тайно;
  • причиняется имущественный ущерб;
  • предмет хищения — материальная вещь.

В зависимости от отягчающих обстоятельств, выделенных в отдельные составы преступления, статья УК РФ о краже включает в себя 4 ее разновидности в зависимости от:

  • количества субъектов преступления (группа злоумышленников по предварительному сговору, организованная группа);
  • факта проникновения в дом или квартиру (в т.ч. хозяйственное помещение);
  • факта хищения из личных вещей — сумки, одежды, которые были при потерпевшем;
  • размера украденного.

В последнем случае законодатель вводит дополнительные эквиваленты размера имущественного ущерба — значительный, крупный и особо крупный.

Обратите внимание!

Грозит ли наказание?

Ответить на данный вопрос можно только после квалификации деяния и установления суммы похищенного. В зависимости от размера ущерба преступление может рассматриваться по УК РФ или КоАП РФ.

Классификация выглядит следующим образом:

  • мелкое хищение менее 1 тысячи рублей — образует состав правонарушения, наказанием выступает чаще всего штраф и моральное общественное порицание;
  • мелкое хищение — первый из возможных составов противоправного деяния, ввиду незначительности образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ. Применяется в случае нанесения имущественного ущерба от 1000 до 2500 рублей;
  • незначительное — первый из составов уголовных преступлений, отличается от остальных отсутствием отягчающих последствий;
  • значительный ущерб — относится к первой из возможных групп квалифицирующих признаков, превышает сумму 5 тысяч рублей;
  • в крупном размере — свыше 250 тысяч рублей;
  • в особо крупном размере — самый опасный вид хищения, посягает на имущество совокупной стоимостью более 1 млн рублей.

Уголовное наказание за кражу

Уголовное наказание прописано в ст. 158 УК РФ для каждого выделенного состава кражи. Предусмотренные санкции соответствуют степени тяжести совершенного деяния. Тяжесть преступления соответствует его категории согласно ст. 15 УК РФ.

В зависимости от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков назначается один или несколько видов санкций:

  • штраф;
  • обязательные работы;
  • исправительные работы;
  • ограничение свободы;
  • принудительные работы;
  • арест;
  • лишение свободы.

Тяжесть преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ определяется по максимально предусмотренному наказанию в виде лишения свободы:

  • по ч. 1. ст. 158 УК РФ достигает 2 лет, небольшая тяжесть;
  • по ч. 2. ст. 158 УК РФ — 5 лет, средняя тяжесть;
  • по ч. 3. ст. 158 УК РФ — 6 лет, тяжкое преступление;
  • по ч. 4. ст. 158 УК РФ — 10 лет, тяжкое преступление.

Обратите внимание!

Если сумма 100 тысяч рублей

Рассмотрим варианты применяемого наказания на примере тайного хищения в размере 100000 рублей. Сумма украденных денежных средств свидетельствует о совершении кражи в значительном размере (она выше 5 тысяч). При условии отсутствия иных отягчающих обстоятельств данный факт позволяет квалифицировать деяние по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Данная квалификация предоставляет суду право выбора соразмерного и справедливого наказания в представленном перечне от штрафа до лишения свободы. Величина ущерба напрямую влияет на строгость санкции в совокупности со всеми смягчающими и отягчающими обстоятельствами (ст. ст. 61, 63 УК РФ).

Даже в случае вынесения обвинительного приговора, предусматривающего наказание в виде штрафа, его размер будет близок к «верхнему» пределу в размере 200 тысяч рублей. Если преступник действовал не один и ранее привлекался к уголовной ответственности, наиболее вероятной мерой ответственности станет лишение свободы вплоть до 5 лет.

Обратите внимание!

Если сумма 200000 рублей, статья

Если сумма кражи составляет менее 250 тысяч рублей, ее также необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отличие от смежных составов, например, мошенничества, все виды тайного хищения прописаны в одной статье. Поэтому порядок определения соразмерного содеянному наказания будет производиться по аналогичному сценарию с кражей в 100000 рублей. Единственное различие состоит в том, что сумма в данном случае выше и близка к переквалификации в тяжкое преступление. Поэтому суд, скорее всего, воспользуется правом назначения максимального размера наказания, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Кража денег несовершеннолетним

Для возбуждения уголовного дела виновное лицо должно достигнуть 14-летнего возраста. Данный случай является исключением из общей нормы о наступлении уголовной ответственности с 16 лет ввиду особого характера преступления. Указанный возраст позволяет злоумышленнику отдавать себе отчет в совершении уголовно-наказуемого деяния.

Обратите внимание!

Понятие «несовершеннолетний» в данном случае выделяет в отдельную группу граждан от 14 до 18 лет (ст. 87 УК РФ). Особое правовое положение таких преступников обуславливается возможностью замены реального наказания на воспитательные меры. Данным вопросом занимается отрасль ювенальной юстиции, которая реализует программы по реабилитации молодых нарушителей закона и возвращению их к нормальной жизни в рамках правового общества.

УК РФ ограничивает перечень применимых наказаний, если гражданин совершил кражу в возрасте до 18 лет (ст. 88 УК РФ). Сам по себе возраст преступника уже является смягчающим обстоятельством, тем не менее дополнительно суд исследует условия жизни и воспитания подростка, силу влияния на него взрослых и иные сопутствующие условия.

Какое наказание может грозить: минимальное и максимальное?

Каждый состав преступления по ст. 158 УК РФ предусматривает до 7 видов наказания за кражу. Выбор в пользу того или иного осуществляется судом в строгом соответствии со ст. 60 УК РФ. Данная статья выделяет следующие принципы назначения санкции:

  • справедливость;
  • соразмерность содеянному;
  • назначение предусмотренного наказания;
  • оценка смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Соответственно, в каждом конкретном случае суд должен оценить:

  • размер имущественного ущерба;
  • роль виновного;
  • его возраст;
  • сопутствующие обстоятельства;
  • наличие судимости;
  • характеристику виновного лица;
  • иные обстоятельства, которые суд сочтет важными.

Все вопросы по разным видам краж вы можете задать нашим юристам по телефону или через сайт.

Кража денег и ответственность за нее

Объем хищений денежных средств, как в рублях так и в иностранной валюте, продолжает расти, особенно с учетом внедрения в российскую экономику безналичных расчетов. Преступники шагают в ногу со временем и, например, кража из сумки, уже является примитивом, но все же имеет место быть и вряд ли будет искоренена в силу таких человеческих факторов как невнимательность, рассеянность. Если вам не повезло и вы стали жертвой воров, то вам необходимо знать, какие меры необходимо принять, чтобы вернуть свои честно заработанные.

Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с кражей, то вам следует помнить, что:

  • Все случаи уникальны и индивидуальны.
  • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
  • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Украли деньги, что делать потерпевшему?

    Заявление в правоохранительные органы.

Первое, что необходимо сделать, это конечно же обратиться в полицию с соответствующим заявлением (форма заявления в полиции имеется). Обращаться необходимо именно в полицию, а не в прокуратуру, поскольку несмотря на наделение прокуратуры контрольно-надзорными функциями, вас в любом случае отправят в отдел внутренних дел и будут правы.

На данном этапе необходимо знать о том, что в отделе внутренних дел у вас обязаны принять заявление о любом преступлении и совершенном в любой форме. Отказ в принятии заявления о совершенном либо готовящем преступлении вы вправе обжаловать в суд.

Заявление в кредитную организацию.

Если денежные средства были украдены с банковской карты, то незамедлительно (параллельно заявлению в полицию) следует в обязательном порядке обратиться с заявлением в кредитную организацию (банк), в которой у вас был открыт данный счет. На данном этапе могут возникнуть проблемы, поскольку банки считают, что они не несут никакой ответственности за хищение денежных средств с вашего счета, ссылаясь на то, что платежи, в результате которых потерпевший лишился своих средств, совершены с использованием данных банковской карты и оснований сомневаться в законности операции у них нет. Между тем, согласно российскому законодательству банк обязан вернуть сумму по операции, произведенной без согласия клиента. Боле того на сегодняшний день имеется судебная практика по взысканию украденных с карточного счета денежных средств с кредитных организаций, а также морального вреда в соответствии с законодательством о защите прав потребителя.

В рамках возбужденного уголовного делав отношении конкретного лица (предполагаемого преступника) потерпевший вправе заявить гражданский иск, если похищенное не возвращено. При этом гражданский иск будет рассмотрен при вынесении приговора судом. Если вам повезло, преступник найден, приговор вынесен, гражданский иск удовлетворен, переходим к следующему пункту.

На основании вынесенного приговора потерпевшему будет выдан исполнительный лист на руки для предъявления его к исполнению в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Вот здесь вам понадобятся определенные знания законодательства, поскольку работать с судебными приставами бывает непросто. Все действия и бездействия судебного пристава-исполнителя, которые вы считаете незаконными, можно обжаловать в суде, в том числе отказ в наложении ареста на счета виновника кражи, отказ в розыске его имущества и т.п.

Наказание за кражу денег

Важно!Если виновнику кражи было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, потерпевший, при наличии исполнительного листа, вправе обратиться в налоговый орган за получением информации об имеющихся у виновника кражи счетах в кредитных организациях.

При этом в предоставлении данной информации налоговый орган не вправе отказать. Получив истребуемую информацию, потерпевший вправе, минуя службу судебных приставов, предъявить исполнительный лист в кредитную организацию, обслуживающую счета виновника кражи, с заявлением об их аресте и удержании сумм согласно исполнительному документу.

Зачастую случается так, что у виновников краж отсутствует доход и имущество вовсе. Аналогичная ситуация складывается, если виновник осужден к реальному лишению свободы и в исправительном учреждении не трудоустроен (если трудоустроен, то взыскание по исполнительному листу будет обращено на весь заработок осужденного). Может получиться так, что имущество у виновника есть, но на него по закону не может быть обращено взыскание. В таком случае потерпевшему остается только надеяться на то, что у виновника появиться доход, из которого можно будет произвести удержание. Отчаиваться не стоит.

Важно! Не может обращено взыскание на единственное жилье, только в том случае, если по своим характеристикам такое жилое помещение является разумно достаточным для удовлетворения потребности человека в жилье, то есть не является роскошью.

Ответственность за кражу по УК РФ

Если вести речь непосредственно об уголовной ответственности за кражу денег, то в первую очередь необходимо остановится на квалификации подобных хищений. Конечно же это собственно кража – преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, при сумме хищения не менее 1000 рублей; ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающая ответственность за кражу денег группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину (при этом значительность ущерба определяется путем соотношения доходов потерпевшего и похищенной суммы), из одежды или ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Данный преступления относятся к категории небольшой (ч. 1) и средней тяжести (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Из этого следует, что уголовные дела по таким преступлениям могут быть прекращены в связи с примирением сторон при полном возмещении ущерба потерпевшему и отсутствии судимости у виновника кражи. Наказание за данные преступления может быть, в том числе в виде лишения свободы. Особо квалифицированные виды кражи, такие как кража денег с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере (свыше 250 000 руб.), организованной группой и в особо крупном размере (свыше 1 000 000 руб.), относятся к категории тяжких преступлений. В данном случае уже зачастую следует вести речь только о таком наказании как лишение свободы пусть и условно.

Как доказать кражу денег?

Помимо прочего потерпевшему необходимо учитывать такой важный момент как доказательства собственно кражи и доказательства суммы украденного. Доказательствами произошедшей кражи могут быть показания свидетелей, в том числе лично ваше поведение, которое может выражаться, например, в немедленном сообщении о краже у вас денег сотрудникам охраны супермаркета, в котором кража произошла, либо сообщение о случившемся водителю общественного транспорта, если это произошло в автобусе, маршрутке, поезде, также огромную помощь окажут записи видеокамер, которыми сейчас оборудованы многие торговые центры, места общего пользования, улицы, а возможно и записи с видеорегистратора авто.

При установлении суммы украденного потерпевшей должен указать достоинство купюр, а также их количество. Доказать количество и номинал купюр могут также свидетели (родственник, друзья), а факт наличия у потерпевшего украденных сумм можно доказать путем предоставления справок с места работы о доходах, договор займа и т.п. И не стоит думать, что следствие поверит Вам на слово, поскольку все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, в том числе и касаемо сумм похищенного.

В заключение можно сказать, что законодательство дает потерпевшему широкие полномочия по возвращению похищенных денежных средств, но все-таки остаются определенные проблемы, в особенности связанные с хищениями в банковской сфере, в связи с чем, обратиться за помощью к адвокату, будет разумным решением.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

Кража денег и ответственность за нее

Несмотря на все усилия правоохранительных органов, кражи денежных средств и имущества остаются одним из наиболее распространенных видов преступлений. Уголовная ответственность за кражу денег наступает по правилам ст. 158 УК РФ, а с помощью адвоката можно добиться не только оправдания или условного срока, но и переквалификации на административный состав правонарушения. Рассмотрим подробнее понятие и ответственность за данное деяние.

Определение кражи денег

Кража представляет собой хищение чужого имущества, к которому относятся и денежные средства. Ее ключевым признаком, как самостоятельного состава преступного деяния, является его тайность от жертвы и иных посторонних лиц, т.е. преступник предполагает, что его действия останутся незамеченными.

Уголовная квалификация кражи имеет специальные особенности, отличающие ее от иных смежных видов хищения:

  • тайный характер противоправных действий — даже если потерпевший присутствует в момент совершения преступления, он не замечает действий виновного лица, либо не осознает их как хищение. Например, тайное хищение денежных средств из кармана одежды будет признано кражей, если действия преступника носили скрытый характер;
  • отсутствие насильственных действий или угрозы их применения — насилие может быть связано только с открытым характером хищения, поэтому выявление таких фактов автоматически исключает состав кражи;
  • это самостоятельная разновидность хищения, может быть совершена только с корыстной целью — преступник планирует обратить чужие денежные средства в свою пользу или в пользу третьих лиц.

В процессе кражи тайные действия преступника могут становиться очевидными и явными для потерпевшего или окружающих лиц.

Для установления признаков данного преступления важно, чтобы сам правонарушитель осознавал свои действия, как незаметные для сторонних граждан.

Хищение в форме кражи может осуществляться множеством различных способов. Некоторые их них законодатель признает наиболее опасными и включает их в состав квалифицирующих признаков:

  • тайное изъятие чужих денежных средств, совершенное путем незаконного проникновения в помещение или иное аналогичное хранилище, входит в состав ч. 2 ст. 158 УК РФ;
  • кража денег, находившихся в личной одежде, сумке или иных предметах ручной клади;
  • в случае противозаконного тайного изъятия денег из жилого помещения граждан ответственность будет существенно строже — по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По мнению законодателя, такие противоправные способы изъятия чужих денежных средств носят особо опасный характер и должны наказываться значительно строже. Важное значение для наказания преступника приобретает размер похищенных имущественных активов или денежных средств. Дело в том, что кража денег в сумме, не превышающей 2500 рублей, не рассматривается законом как уголовное преступление. Ответственность за хищение маленькой суммы денег является административным проступком:

  • на сумму до 1000 рублей ответственность наступает по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ;
  • если размер похищенных средств составил от 1000 до 2500 рублей, виновное лицо будет привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

Административные санкции будут применяться только в случае, если кража происходила без дополнительных квалифицирующих признаков. Например, если преступник тайно похитил 500 рублей из квартиры, ему не избежать уголовного преследования, так как такой квалифицирующий признак входит в ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Рассмотрим обязательные признаки состава преступления, которые будут устанавливаться в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства:

  • предметом может выступать имущество, не изъятое из открытого оборота и не принадлежащее правонарушителю, а также денежные средства. Если деньги или предметы на законном основании принадлежат преступнику, однако находятся во временном владении чужого лица, их тайное изъятие нельзя признать кражей;
  • объектом преступного деяния является правоотношения в сфере собственности;
  • объективной стороной кражи законодатель признает совершение тайных действий по изъятию чужих денег или предметов;
  • субъектом выступает гражданин, достигший возраста 14 лет и признанный вменяемым;
  • субъективная сторона заключается не только в прямом умысле правонарушителя, но и корыстном мотиве.

Кража признается завершенной, если правонарушитель не только изъял денежные средств у их обладателя, но и получил реальную возможность распорядиться ими.

Если такая возможность не наступила, а действия преступника были прерваны по любым основаниям, будет рассматриваться вопрос о покушении на кражу (в этом случае ответственность будет существенно меньше).

Раскрытие замысла преступника может повлечь переквалификацию кражи в иные формы хищения. Например, если правонарушитель прерывает процесс изъятия денежных средств и пытается скрыться, то даже использование насильственных действий не повлечет переквалификацию в грабеж. В обратной ситуации, если после раскрытия тайного замысла преступника он применил насилие для завладения чужими деньгами, его действия будут считаться грабежом.

Рассмотрим правила привлечения к ответственности за тайное хищение, в том числе определим, какое наказание за кражу денег последует по нормам КоАП РФ или УК РФ.

Ответственность за кражу денег

Разграничение наказания за кражу денег будет происходить исходя из размера похищенного. Если в результате кражи изымается имущество, определение его стоимости может представлять значительную сложность. В случае тайного изъятия денежных средств эта проблема не возникает, сумма похищенного определяется исходя из номинала купюр.

Если размер похищенных денег не превысил 2500 рублей, по нормам ст. 7.27 могут назначаться следующие санкции:

  • по ч. 1 (сумма кражи менее 1000 рублей) — штраф в пятикратном размере от суммы похищенных денежных средств, но не менее 1000 рублей; либо арест продолжительностью до 15 суток; либо работы обязательного характера на период до 50 часов;
  • по ч. 2 — штраф в пятикратном размере (но не менее 3000 рублей); арест от 10 до 15 суток; работы обязательного характера до 120 часов.

Такой относительно мягкий характер санкций обусловлен малозначительностью мелких краж, в результате чего государство считает возможным ограничиться небольшим штрафом или коротким арестом.

Уголовная ответственность за кражу, если сумма похищенных денег превысила 2500 рублей, будет существенно строже. Статья 158 УК РФ включает в себя четыре различных части, каждая из которых содержит ряд квалифицирующих признаков. Наказание без дополнительных специальных обстоятельств будет назначаться по ч. 1 ст. 158 УК РФ:

  • штрафные санкции могут составлять до 80 тыс. рублей, либо в сумме заработка правонарушителя до шести месяцев;
  • работы обязательного характера – их продолжительность составит до 360 часов;
  • исправительные работы до одного года;
  • ограничение свободы или принудительные работы продолжительностью до двух лет;
  • арест длительностью до четырех месяцев;
  • тюремное заключение на срок до двух лет.

По части первой статьи крайне редко назначается реальный срок тюремного заключения. Суды стараются заменить лишение свободы на иные виды санкций, либо устанавливают условное тюремное заключение.

Добиться условного срока намного сложнее, поскольку в действиях подсудимого могут содержаться следующие квалифицирующие признаки:

  • кража денежных средств несколькими субъектами по предварительному сговору;
  • тайное изъятие денег из хранилища;
  • причинение жертве значительного ущерба — сумма похищенного должна превышать 5000 рублей;
  • кража денежных средств из вещей или одежды, которые находились при жертве.

Общественная опасность указанных обстоятельств влечет достаточно суровые санкции. Например, тюремный срок по ч. 2 ст. 158 УК РФ может составлять до пяти лет, и избежать его путем замены на более мягкое наказание сможет только опытный адвокат.

В части третьей также предусмотрены два квалифицирующих признака кражи денег, которые повлекут еще более строгие санкции – тайное хищение их жилого помещения, а также установление крупного размера похищенных средств (не менее 250 тыс. рублей). Лишение свободы может назначаться на срок до 6 лет, что существенно осложняет защиту по данной категории дел.

Наиболее серьезные меры наказания регламентированы ч. 4 ст. 158 УК РФ. Тюремное заключение продолжительностью до 10 лет или штраф до миллиона рублей грозит гражданину, если он совершил кражу в составе организованной группы, либо размер похищенных средств превысил один миллион рублей (особо крупный размер).

Исходя из анализа ст. 158 УК РФ, одним из ключевых направлений работы адвоката при защите клиента по краже можно признать максимально возможное снижение размера похищенных средств, чтобы переквалифицировать состав преступления на менее тяжкую часть или добиться рассмотрения дела в рамках КоАП РФ.

Чтобы получить разъяснение по всем вопросам, связанным с привлечение к уголовной ответственности за кражу, необходимо незамедлительно обращаться за помощью адвоката. Вы можете проконсультироваться по телефону или через онлайн-чат на нашем сайте, мы предоставим быстрый и аргументированный ответ по самой сложной ситуации.

Статья 158 УК РФ: Кража — наказание и ответственность

Сейчас мы подробно остановимся на понятии кражи, степени ответственности за данное преступление, мерах наказания, предусмотренных законодательством. Рассматривается кража в статье 158 УК РФ, наказание определяется там же. Именно трактовка данной статьи нас и интересует.

В законе подробно расписаны всевозможные квалифицирующие признаки в соответствии с которыми определяется тяжесть преступления. От этого зависит в итоге и мера наказания за кражу. Важно точно знать признаки преступления, чтобы выяснить, какая именно уголовная ответственность может грозить нарушителю закона.

Общее определение кражи

Законодательством кража определяется как серьёзное правонарушение, за которое может грозить уголовная ответственность. Если было похищено чужое имущество, но при этом преступление совершено втайне, можно говорить о краже. Очень важно, что основным квалифицирующим признаком кражи, отличающим её, например, от разбоя, является именно незаметное завладение чужим имуществом. Кража – это противоправная деятельность лица, направленная на незаконное изъятие имущества. Осуществляется она как в присутствии владельца, собственника, так и в их отсутствие. Обязательное условие кражи – незаметное похищение.

В статье уголовного кодекса чётко обозначены квалифицирующие признаки, обязательные для каждой кражи.

  • Хищение должно быть безвозмездным.
  • Оно приносит реальный ущерб владельцу, собственнику имущества.
  • Действие должно быть противоправным.
  • Кража непременно носит корыстный характер.

Ещё один ключевой признак, по которому можно квалифицировать действия именно как кражу: момент совершения. Можно считать преступление состоявшимся только после того, как гражданин получает реальную возможность воспользоваться похищенным имуществом по своему усмотрению. Если человек уже завладел вещами, но ещё не может их использовать, его действия нельзя трактовать как кражу. Это связано с таким обязательным квалифицирующим признаком, как корыстный характер преступления.

Важные признаки кражи

Запомните! В соответствие с основным положением статьи 158-й УК РФ кража может быть совершена исключительно с прямым умыслом. Обязательное условие: преступник точно знает, что он наносит потерпевшему материальный ущерб, делает это намеренно, желает этого.

Остановимся на объектах и субъектах преступлений. Объект преступления – это имущество. В нашем случае субъект преступления – это преступник. Им по закону может быть признано только лицо, достигшее 14-ти лет и признанное экспертизой вменяемым. Стоит отметить, что вменяемость оценивается на момент совершения преступления.

Есть ограничения, касающиеся объектов преступления. Предметом кражи может быть не любая вещь. Например, очень важно помнить, что изъятое из оборота имущество не признаётся предметом кражи. Хищение такого имущества, например, оружия, наркотиков или радиоактивных веществ, квалифицируется совсем иначе и рассматривается в других статьях УК РФ, поскольку состав преступления уже иной.

Ответственность за кражу по УК РФ

Рассмотрим наказание за кражу, подробно остановимся на квалифицирующих признаках преступления. В законодательстве детально рассматриваются различные признаки кражи, поскольку именно от состава преступления и его характеристик зависит мера наказания, так как тяжесть нарушения закона отличается.

В данный момент определяется минимальный порог, разграничивающий правонарушение и преступление. Уголовным преступлением может
считаться только хищение имущества, общая стоимость которого составляет не менее тысячи рублей. Во всех остальных случаях речь идет о правонарушениях, за которые предусмотрено наказание по нормам КоАП РФ.

Большая ответственность лежит на судье, так как именно он будет определять меру наказания, разбираясь во всех особенностях дела. Выясняется состав преступления, на суде предъявляются соответствующие доказательства. Могут быть найдены как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. Задача судьи – оценить все факты, квалифицировать их, вынести решение о наказании. Виновный может получить штраф или попасть в тюрьму.

Рассмотрим квалифицирующие признаки.

  1. Предварительный сговор. Это значит, что преступление совершается не спонтанно, под влиянием какого-то порыва, исключается состояние аффекта. Здесь речь идёт о том, что граждане решаются на совершение преступления сознательно, заранее определяя его условия, сам процесс, свои выгоды. Группой лиц могут считаться 2 и более граждан. Они договариваются заранее, чтобы потом незаметно похитить имущество других лиц, а затем реализовать его.
  2. Кража отягощается ещё одним преступлением – незаконным проникновением в помещение. То есть преступники проникают в помещение с целью похищения каких-либо вещей, денег.
  3. Может быть совершена кража из личного багажа собственника имущества.
  4. Хищение совершается организованной группой.
  5. Также рассматривается хищение имущества в особо крупных, крупных размерах.
  6. Определяется и размер ущерба. Так, особым квалифицирующим признаком, отягчающим преступление, становится нанесение потерпевшему значительного материального ущерба.

Следует отметить, что для правильного определения квалифицирующих признаков необходимо хорошо разбираться в законодательстве, причинно-следственных связях, характерных для каждого конкретного преступления.

Приведём простой пример. Когда граждане одновременно похищают чужое имущество, вдвоём, на первый взгляд это можно оценить как кражу по сговору. Но сам факт предварительного сговора ещё надо доказать. Преступников может быть двое, но при этом самой договорённости о хищении между ними нет. Так, если двое мужчин увидели грузовую машину с фруктами, решили украсть их, преступление каждого гражданина будет квалифицироваться отдельно, поскольку они не договаривались заранее. Просто одновременно совершили кражу.

Важные обстоятельства при определении тяжести преступления

Большую роль будет играть размер ущерба. Именно он зачастую определяет решение суда.

  1. Хищение в особо крупных размерах – завладение чужим имуществом стоимостью боле миллиона рублей.
  2. Кражей в крупных размерах признаётся хищение имущества, которое в общем оценено в сумму не менее 250-ти тысяч рублей.
  3. Минимальная планка для значительного материального ущерба – 2,5 тысячи рублей.

Важно! В 2015-м году был принят проект закона, определяющий минимальную сумму ущерба, начиная с которой наступает уголовная ответственность. Главой комитета по безопасности и противодействию коррупции было предложено отказаться от уголовной ответственности за кражу небольших сумм. Определена планка в пять тысяч рублей. Законодатели пришли к выводу, что нет смысла в жёстком наказании за незначительные преступления. Вот если человек повторно нарушит закон, он уже обязательно попадёт под уголовную ответственность.

Видео: Юридическая консультация — Кража личного имущества

Статья 158 УК РФ. Кража

Новая редакция Ст. 158 УК РФ

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Кража, совершенная:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

в) с причинением значительного ущерба гражданину;

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Кража, совершенная:

а) с незаконным проникновением в жилище;

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;

в) в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Кража, совершенная:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

Комментарий к Статье 158 УК РФ

1. Кража определяется законодателем как тайное хищение чужого имущества, при этом в примеч. 1 к коммент. статье дается дефиниция хищения. Термин «хищение» употребляется в диспозициях других составов: мошенничества (ст. 159), присвоения или растраты (ст. 160), грабежа (ст. 161), разбоя (ст. 162), хищения предметов, имеющих особую ценность (ст. 164), хищения либо вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221), хищения либо вымогательства оружия либо боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226), хищения либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229).

2. Согласно законодательному определению хищения последнему присущи следующие признаки.

2.1. Корыстная цель, которая указывает, во-первых, на умышленный характер преступления. Здесь необходимо подчеркнуть, что корыстной является именно цель, а не мотив. Вызвать у лица решимость совершить хищение могут следующие некорыстные мотивы: престижного характера — зависть, стремление проявить смелость, самостоятельность, испытать риск; подражательного характера — солидарность, ложное чувство товарищества, следование примеру; альтруистического характера — желание оказать помощь, показать щедрость, глубину чувства перед знакомыми, близкими. Наличие некорыстных мотивов, побуждающих к совершению хищения, не меняет направленности цели, она остается корыстной, если лицо в результате обогащается или незаконно удовлетворяет потребности других лиц.

Корыстная цель при хищении предполагает незаконное удовлетворение материальных потребностей виновного или третьих лиц за счет чужого имущества, т.е. принадлежащего собственнику или иному владельцу. Корыстная цель представляет собой также один из критериев отграничения хищения от злоупотребления полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями, уничтожения или повреждения имущества, самоуправства, вандализма и др.

2.2. Противоправность указывает на то, что хищение происходит при отсутствии действительного или предполагаемого права лица на изымаемые предметы. По этому признаку можно также отграничивать хищения от самоуправства (ст. 330).

2.3. Безвозмездность означает, что изымаемое или обращаемое имущество не оплачивается виновным или оплачивается не полностью, или взамен его лицо не представляет нечто равнозначное. Безвозмездность отграничивает хищение от эквивалентного изъятия, сопряженного с возмещением стоимости изъятого имущества. Возмездное изъятие встречается при злоупотреблении должностными полномочиями и самоуправстве (эквивалентами могут быть работа, услуги, деньги, равноценные предметы и др.).

2.4. Изъятие — извлечение (исключение, выделение) имущества из фактического владения собственника. Изъятие всегда сопряжено с обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

2.5. Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц может быть логическим продолжением изъятия, например, при краже (ст. 158), грабеже (ст. 161). А в случаях присвоения или растраты вверенного имущества либо мошенничества подобное обращение может иметь самостоятельный характер, так как переход чужого имущества к виновному осуществляется по воле собственника или иного владельца. При мошенничестве это происходит посредством обмана или злоупотребления доверием, а при присвоении или растрате — в силу правоотношений между собственником или иным владельцем, с одной стороны, и виновным — с другой.

Для хищения обязательно, чтобы поведение виновного было направлено на обращение имущества в пользу виновного или других лиц. В противном случае деяние не будет являться хищением, даже если оно причинило материальный ущерб собственнику этого имущества. Этот признак отличает хищение от неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166), а также от умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167).

2.6. Под ущербом, причиняемым собственнику или иному владельцу имущества, понимается реальный материальный ущерб в размере стоимости изъятого и (или) обращенного в пользу виновного или других лиц имущества. В размер ущерба не включается упущенная выгода.

Стоимость имущества, ставшего предметом хищения, исчисляется в зависимости от обстоятельств приобретения его собственником из цены на момент совершения преступления. При отсутствии цены стоимость имущества определяется на основании заключения экспертов (см. абз. 4 п. 25 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

2.7. Мелкое хищение — см. ст. 7.27 КоАП (не более 1 МРОТ). Квалифицированная и особо квалифицированная кражи (а также мошенничество, присвоение, растрата) не могут быть отнесены к мелкому хищению и в том случае, если размер причиненного ущерба не превышает 1 МРОТ.

2.8. В соответствии с ФЗ от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. от 29.12.2004) с 1 мая 2006 г. для разных исчислений применяются базовые суммы 100 и 1100 руб. Вместе с тем указанный Закон не распространяет данные суммы на случаи исчисления стоимостного критерия совершения противоправного деяния (см. ст. 3, 5 этого Закона). Таким образом, имеет место пробел в законодательстве, а именно в связи с изменением МРОТ, как и прежде, остался не урегулированным вопрос о роли МРОТ в возникновении административно-правовых и уголовно-правовых отношений. До восполнения образовавшегося в законодательстве пробела необходимо обратиться к прямому действию ч. 3 ст. 49 Конституции, согласно которой неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Итак, при квалификации деяния как хищения (административно-правового или уголовно-правового) в качестве 1 МРОТ следует принимать сумму, равную 1100 руб. (с 1 мая 2006 г.) . В этом направлении идет развитие и судебной практики .
———————————
СЗ РФ. 2000. N 26. Ст. 2729; 2002. N 48. Ст. 4737; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 24.

В органах законодательной власти решается вопрос об увеличении данной суммы с 01.09.2007 до 2300 руб.

См.: БВС РФ. 2002. N 10. С. 11.

3. Объект хищения — отношения собственности: частной, государственной, муниципальной, общественной и смешанной. Отношения собственности включают права на пользование, владение и распоряжение имуществом. Конституция предусматривает признание и защиту равным образом всех форм собственности (ч. 2 ст. 8). От преступных посягательств охраняются не только собственники, но и любые добросовестные владельцы имущества.

4. Предметом хищений может быть как движимое, так и недвижимое имущество. Согласно ст. 130 ГК к недвижимости относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе насаждения, здания, сооружения.

4.1. Предмет кражи — движимое имущество.

4.2. Не могут быть предметом хищения природные богатства в их естественном состоянии. В этой связи хищение следует отграничивать от экологических преступлений. В соответствии с п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 N 14 завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к складированию, сбыту или вывозу другими лицами, следует квалифицировать как хищение чужого имущества. А в соответствии с п. 18 указанного Постановления действия лиц, виновных в незаконном вылове рыбы, добыче водных животных, выращиваемых различными предприятиями и организациями в специально устроенных или приспособленных водоемах, либо завладение рыбой, водными животными, отловленными этими организациями, или находящимися в питомниках, в вольерах с дикими животными, птицей, также подлежат квалификации как хищение чужого имущества.

4.3. Когда предметом хищения являются оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, то содеянное квалифицируется как хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226). При этом необходимо при определении предмета посягательства обращаться к Закону об оружии (см. также п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 12.03.2002 N 5). Если предметом преступного посягательства являются наркотические и психотропные вещества, то содеянное квалифицируется как хищение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229) (см. п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 N 14).

4.4. Имущество также должно являться чужим, т.е. не находящимся в собственности или законном владении виновного.

5. Субъектом кражи, грабежа, разбоя может быть физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения деяния 14-летнего возраста. Субъектом мошенничества, присвоения, растраты может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъект присвоения или растраты, а также хищения, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 160), — специальный.

6. Тайное или открытое хищение чужого имущества либо хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием окончено, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению (см. п. 6 Постановления Пленума ВС РФ N 29). Разбой окончен с момента нападения, сопряженного с применением или угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего (см. п. 6 Постановления Пленума ВС РФ N 29, п. 14 Постановления Пленума ВС СССР от 05.09.1986 N 11).

7. Хищение признается тайным (кражей), если оно совершено: а) в отсутствие собственника или иного владельца похищаемого имущества либо посторонних лиц; б) в присутствии указанных лиц, но незаметно для них; в) в присутствии данных лиц и заметно для них, но если виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, что действует тайно (см. п. 2 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

7.1. Хищение признается открытым, если оно совершено в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних. При этом виновный должен осознавать, что совершает действие в присутствии указанных лиц и что они понимают противоправный характер его действий (см. п. 3 Постановления Пленума ВС РФ N 29; п. 3 Постановления ВС СССР от 05.09.1986 N 11).

8. Если действия, начавшиеся как кража, затем были обнаружены другими лицами, но несмотря на это продолжались виновным с целью завладения имуществом или удержания его, то они квалифицируются как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия — как разбой (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

9. Действия, совершенные по окончании кражи с целью скрыться или избежать задержания, не могут рассматриваться как грабеж или разбой и подлежат самостоятельной квалификации по соответствующим статьям УК РФ в зависимости от характера этих действий и наступивших последствий.

10. При присвоении или растрате (ст. 160) имущество также может похищаться тайно, но от кражи данные деяния отличаются тем, что при присвоении или растрате виновный использует имеющиеся у него правомочия в отношении похищаемого им имущества. Такое имущество должно находиться в правомерном владении виновного, который в силу служебных обязанностей, договорных отношений или специального поручения осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент по снабжению, продавец, кассир и другие лица).

11. Кража признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в ней принимали участие двое или более лиц, заранее договорившихся о совместном ее совершении.

11.1. Если одно лицо признано исполнителем кражи, а второе — организатором, подстрекателем или пособником, то их действия не могут квалифицироваться по признаку «совершение преступления по предварительному сговору группой лиц» (см. п. 8 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

11.2. Следует квалифицировать как соучастие в краже заранее обещанное приобретение заведомо похищенного имущества и заранее обещанную реализацию такого имущества, а также систематическое приобретение у одного и того же расхитителя похищенного имущества лицом, сознававшим, что это дает расхитителю возможность рассчитывать на содействие в сбыте данного имущества.

11.3. Присоединение лица к уже начатой исполнителем краже с последующим сговором о совместном доведении преступления до конца не дает основания квалифицировать деяние как совершенное группой лиц по предварительному сговору (см. ч. 2 ст. 35).

11.4. Если группа лиц по предварительному сговору имела намерение совершить кражу, а один из участников совершил грабеж или при совершении хищения применил или угрожал применить насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего, то его действия следует квалифицировать соответственно как грабеж или разбой, а действия других лиц — как кражу при условии, что они не имели умысла на открытое хищение или непосредственно не способствовали применению насилия либо не воспользовались им для завладения имуществом потерпевшего.

12. Такие особо квалифицирующие признаки, как «неоднократность» и «предшествующая судимость лица два или более раза за хищение либо вымогательство», исключены из коммент. статьи ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ. Квалификация вновь совершенной кражи в настоящее время должна осуществляться по правилам о совокупности преступлений.

12.1. Если лицо признано виновным в совершении нескольких краж, ни за одну из которых оно не было осуждено, то этот факт не является отягчающим наказание обстоятельством. При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» ст. 61, и отсутствии отягчающих обстоятельств размер наказания в силу ст. 62 не может превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

12.2. В случаях, когда совершившее кражу лицо имеет непогашенную (неснятую) судимость за ранее совершенное тайное хищение чужого имущества, надлежит в соответствии со ст. 18 решить вопрос о наличии рецидива преступления и его вида. При наличии рецидива положения ст. 62 применены быть не могут, так как имеется отягчающее обстоятельство, указанное в п. «а» ч. 1 ст. 63 (рецидив преступления). В таких случаях, назначая наказание, следует руководствоваться ч. 2 ст. 68, если отсутствуют смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 (ч. 3 ст. 68).

При этом судимости за кражи, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора (если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы); погашенные или снятые в порядке, установленном ст. 86; предусмотренные ч. 1 коммент. статьи, а также совершенные в возрасте до 18 лет, не учитываются при признании рецидива преступления (ч. 4 ст. 18).

13. От кражи, совершенной повторно, следует отличать продолжаемую кражу. Продолжаемой кражей признается неоднократное тайное хищение чужого имущества, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, если указанные действия совершены при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у лица общей цели и единого умысла на хищение определенного количества материальных ценностей (см. абз. 2 п. 16 Постановления Пленума ВС РФ N 29; подп. «а» п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 23.12.1980 N 6).

14. Под незаконным проникновением понимается противоправное тайное или открытое вторжение в жилище, помещение или иное хранилище с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без этого. Проникновение может быть осуществлено также с помощью приспособлений, когда виновный извлекает похищаемые предметы без входа в соответствующее помещение (см. п. 18 Постановление Пленума ВС РФ N 29; Постановление Пленума ВС СССР N 2).

14.1. Нельзя квалифицировать кражу по признаку проникновения, если она совершена, например, с подоконника открытого окна без вторжения в помещение и применения каких-либо приспособлений для завладения имуществом .
———————————
БВС РФ. 1993. N 4. С. 14.

14.2. Если лицо проникло в помещение без цели совершения кражи, а затем совершило ее, то данное деяние также нельзя квалифицировать как кражу, совершенную с проникновением в помещение .
———————————
См.: БВС РФ. 1993. N 11. С. 16.

15. Помещение — это строение, сооружение, предназначенное для временного нахождения людей или материальных ценностей. Оно может быть как постоянным, так и временным, как стационарным, так и подвижным. Подробнее см. п. 3 примеч. к коммент. статье.

16. Жилище — это предназначенное для постоянного или временного проживания людей помещение, в котором находится имеющееся у них имущество или часть его. Сюда относятся также составные части жилища (единого помещения), в которых люди временно могут не находиться или непосредственно не проживать. В понятие жилище не могут включаться не используемые для проживания людей надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и другие помещения, обособленные от жилых построек. Подробнее см. примеч. к ст. 139.

17. Иное хранилище — отведенное для постоянного или временного хранения материальных ценностей обособленное от жилых построек хозяйственное помещение, участок территории, трубопровод, иное сооружение независимо от формы собственности (передвижные автолавки, рефрижераторы, контейнеры и тому подобные хранилища). Вместе с тем участки территории (акватории), используемые не для хранения, а, например, для выращивания какой-либо продукции, к понятию «иное хранилище» не относятся.

Не всякая охраняемая территория может быть признана иным хранилищем. Основным критерием для признания иного хранилища таковым является отведение и оборудование участка исключительно для целей хранения. Иное назначение таких площадей не дает основания рассматривать подобные участки как хранилище. Подробнее см. п. 3 примеч. к коммент. статье.

17.1. Проникновение в жилище, помещение или иное хранилище должно быть незаконным, т.е. у виновного должно отсутствовать право проникать туда без ведома, разрешения или согласия собственника либо иного владельца .
———————————
См.: БВС РФ. 1996. N 11. С. 2.

17.2. Если действия, начатые как кража с проникновением в жилище, переросли в открытое хищение, то содеянное следует квалифицировать как грабеж или разбой, совершенные с проникновением в жилище (см. п. 5 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

18. При решении вопроса о наличии в действиях виновного признака причинения значительного ущерба собственнику или иному владельцу имущества следует исходить как из его стоимости, так и из других существенных обстоятельств. Ими, в частности, может быть материальное положение физического лица, значимость утраченного имущества для собственника или иного владельца. Вместе с тем значительный ущерб гражданину не может составлять менее 2500 руб. (см. п. 2 примеч. к коммент. статье; п. 24 Постановления Пленума ВС РФ N 29; БВС РФ. 1995. N 10. С. 7).

19. Квалификация деяния как преступления по п. «г» ч. 2 может иметь место только в том случае, если одежда, сумка и другая ручная кладь (бумажник, пакет, рюкзак, чемодан, в том числе и передвигающийся на собственных колесиках и пр.) находились при потерпевшем (на нем, рядом с ним). Видимо, следует квалифицировать по п. «г» и кражу материальных ценностей из детской коляски, если таковая находилась при потерпевшем.

20. Кража признается совершенной организованной группой, если она совершена устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступлений, распределением функций между ее участниками и т.п. Подробнее см. абз. 2, 3 п. 15 Постановления Пленума ВС РФ N 29.

20.1. Действия лиц, совершивших кражу в составе организованной группы, независимо от роли каждого участника группы должны рассматриваться как соисполнительство и квалифицироваться без ссылки на ст. 33 (см. абз. 4 п. 15 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

21. Понятия крупного и особо крупного размеров кражи раскрываются в примеч. 4 к коммент. статье — это стоимость имущества, превышающая, соответственно, 250 тыс. руб. и 1 млн. руб.

21.1. Как кража, совершенная в крупном или особо крупном размере, квалифицируется и совершение нескольких тайных хищений чужого имущества, общая стоимость которых превышает цифры, указанные в п. 21 коммент. к статье, если хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле их совершить в крупном или особо крупном размере (см. п. 25 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

22. Федеральным законом от 30.12.2006 N 283-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» коммент. статья дополнена новым особо квалифицирующим признаком, уточняющим место совершения преступления: кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (п. «б» ч. 3). Как правило, таковая осуществляется путем несанкционированной врезки злоумышленником в трубопровод для дальнейшего несанкционированного изъятия нефти, нефтепродуктов, природного горючего газа, притом участниками организованной преступной группы либо преступного сообщества. Подробнее см. коммент. к ст. 215.3.
———————————
РГ. N 1. 2007.

23. Деяние, описанное в ч. 1 коммент. статьи, относится к категории преступлений небольшой тяжести, деяния, предусмотренные ч. 2, — к категории преступлений средней тяжести, ч. 3, 4 — тяжких преступлений.

Другой комментарий к Ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Понятие хищения, данное в примечании 1 к статье, является центральным для большинства статей этой главы УК РФ.

2. Предметом хищения может быть чужое имущество, однако не любое имущество, перечисленное в ст. 128 ГК РФ, может являться предметом хищения, а лишь обладающее тремя признаками.

3. Вещный признак имущества как предмета хищения предполагает, что имущество как предмет хищения должно иметь определенную физическую форму, т.е. его материальную субстанцию можно воспринять органами чувств в объективном мире.

Соответственно, не могут являться предметом хищения: а) интеллектуальная собственность и вытекающие из нее права (ст. 138 ГК РФ, ч. IV ГК РФ). С одной стороны, посягательства на интеллектуальную собственность образуют самостоятельные составы преступлений (например, ст. ст. 146 — 147, 180 УК РФ). С другой стороны, предметом хищения могут быть вещи, в которых овеществлена интеллектуальная собственность (например, рукописи, кассеты, диски и т.п.), однако с тем, чтобы квалифицироваться как хищение, такие предметы должны похищаться исключительно ради самих себя, а не ради того, что в них зафиксировано; б) информация, посягательства на которую могут быть в ряде случаев квалифицированы по ст. ст. 272, 275, 276 УК; в) вода, газ, тепловая, электрическая и прочие виды энергии, а также услуги радио, телефонные услуги и интернет-услуги, предоставляемые потребителям, неправомерное использование которых следует квалифицировать по ст. 165 УК; г) так называемые легитимационные знаки, т.е. номерные жетоны гардеробов и камер хранения, иные знаки, удостоверяющие прием вещей на хранение, карточки банковского клиента и т.п., а также документы, предоставляющие право на получение чужого имущества, но при этом не являющиеся ценными бумагами (например, документы на доступ к банковскому сейфу, ломбардные квитанции). Похищение этих предметов следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству.

Могут являться предметом хищения: а) вещи (как движимые, так и недвижимые). При этом недвижимые вещи могут являться предметом хищения как в том случае, если эти вещи являются недвижимыми в силу закона (воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и т.п.), когда в отношении них возможны все формы хищения, так и в том случае, если эти вещи недвижимы в силу своей природы (в данной ситуации возможно лишь мошенничество). Если недвижимое в силу природы имущество можно превратить в движимое (например, разобрать по бревнам дом), то возможны все формы хищения; б) деньги в любой валюте, но при этом являющиеся наличными и подлинными. Похищение безналичных денег также образует хищение, но только в форме мошенничества (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»); в) ценные бумаги; г) так называемые суррогаты денег, т.е. предъявительские документы, выполняющие роль денежного эквивалента при расчетах за определенные товары, работы или услуги: талоны на горюче-смазочные материалы, абонементные книжки, проездные билеты и талоны, жетоны для оплаты, знаки почтовой оплаты (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 1980 г. N 6 «О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте»; п. 8.1 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. N 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества»).

4. Экономический признак имущества как предмета хищения предполагает, что им может быть лишь то, что обладает объективной экономической стоимостью.

5. Юридический признак имущества как предмета хищения предполагает, во-первых, что оно не является изъятым из свободного гражданского оборота и ограниченно оборотоспособным (ст. 129 ГК РФ) и, во-вторых, что оно является для виновного в правовом смысле чужим.

Хищение изъятых из оборота и ограниченно оборотоспособных объектов предусматривается, как правило, специальными нормами уголовного закона (например, ст. ст. 221, 226, 229, 325 УК РФ), и лишь в отсутствие такой специальной нормы хищение соответствующих предметов можно квалифицировать по нормам гл. 21 УК РФ.

Второй элемент юридического признака имущества предполагает, что имущество является для виновного чужим, т.е. находится на момент хищения в фактическом обладании другого лица и не принадлежит похитителю на праве собственности. Фактическое обладание другого лица не требует обязательного правового титула на это имущество, поэтому можно похитить уже краденую вещь.

6. Объективная сторона хищения заключается в противоправном безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Изъятие следует понимать как извлечение (исключение, удаление, выведение) имущества из владения собственника или иного владельца, а обращение — как перевод (попадание, переход) имущества в незаконное фактическое обладание другого лица.

Противоправность изъятия и обращения предполагает, что виновный не имеет действительного или предполагаемого права на похищаемое имущество. Добросовестное заблуждение в наличии такого права исключает ответственность за хищение и может при наличии к тому оснований квалифицироваться по ст. 330 УК РФ.

Безвозмездность следует понимать как отсутствие полной компенсации за похищенное имущество. Частичная компенсация за похищенное не исключает уголовной ответственности (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. N 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества»).

Хищение также должно происходить в пользу виновного или других лиц. При этом другие лица должны находиться в таком отношении к виновному, чтобы он был заинтересован в их обогащении. Отсутствие такой заинтересованности исключает хищение: похищение имущества единственно с целью его уничтожения (повреждения) не может рассматриваться как хищение, поскольку не приносит никакой прямой пользы виновному или другим лицам. Косвенная польза (хотя бы и сопряженная с корыстным мотивом) (например, убить после хищения скаковую лошадь конкурента) не может свидетельствовать о хищении.

Преступление предполагает причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества.

7. Субъективная сторона хищения (ст. ст. 158 — 162 УК РФ) характеризуется прямым умыслом и корыстным мотивом, предполагающим желание виновного обогатиться самому или обогатить других лиц, в обогащении которых он заинтересован (родные, близкие, кредиторы виновного, его соучастники по совершению преступления и т.п.). Соответственно, отсутствуют признаки хищения в случаях так называемого временного позаимствования, когда имущество изымается на время с последующим возвратом.

8. В действующем уголовном законе хищение в зависимости от способа хищения длится на 6 форм (ст. ст. 158 — 162 УК РФ) и несколько видов в зависимости от размера похищенного имущества.

9. Кража как форма хищения предполагает тайный способ хищения.

Тайный способ хищения может быть таковым либо фактически, либо юридически.

Фактическая тайность хищения означает, что при процессе хищения не присутствует ни один другой человек.

Юридическая тайность хищения означает, что при процессе хищения присутствует кто-либо (т.е. нет фактической тайности), однако закон приравнивает совершаемые действия по каким-либо причинам к тайному хищению (к краже). Как тайное хищение, в частности, квалифицируются следующие ситуации: а) хищение происходит в присутствии собственника, иного владельца имущества либо посторонних лиц, однако хищение происходит незаметно от них (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). Незаметность хищения оценивается по субъективному критерию: незаметным будет считаться такое хищение, которое, по мнению виновного, является незаметным; б) хищение происходит в присутствии собственника, иного владельца имущества либо посторонних лиц, однако они не обнаруживают своего присутствия (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29); в) хищение происходит в присутствии собственника, иного владельца имущества либо посторонних лиц, однако они не могут воспринимать происходящее в силу нахождения в состоянии сна, алкогольного опьянения, психического расстройства, малолетства и т.п.; г) хищение происходит в присутствии собственника, иного владельца имущества либо посторонних лиц, однако они не осознают преступного характера действий лица (например, полагают, что он вправе забрать имущество, поскольку оно ему принадлежит, и т.п.) (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29); д) хищение происходит в присутствии посторонних лиц, однако виновный в силу каких-то причин (они являются его родственниками, соучастниками, близкими лицами) рассчитывает, что он не встретит противодействия в краже со стороны этих лиц (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29).

Обнаружение виновного или его преступных действий собственником, иным владельцем имущества либо посторонними лицами позволяет квалифицировать хищение в зависимости от обстоятельств дела не как кражу, а как грабеж или разбой (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29).

10. В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 кража окончена с момента появления у виновного реальной возможности пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Такую реальную возможность не следует смешивать с реальным достижением целей виновным. В судебной практике встречается позиция, согласно которой хищение продуктов и напитков, которые можно употребить на месте преступления, должно считаться оконченным преступлением в момент изъятия имущества, поскольку воспользоваться и распорядиться таким имуществом можно на месте.

11. Квалифицирующими признаками кражи (ч. 2) признаются совершение преступления: а) группой лиц по предварительному сговору (п. п. 8 — 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29). Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, может образовывать соучастие в хищении в форме пособничества, однако приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. N 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества»; п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. N 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества»); б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище (примечание 3 к статье, п. п. 18 — 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29); в) с причинением значительного ущерба гражданину (примечание 2 к статье, п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29); г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся непосредственно при живом потерпевшем. Кража вещей у трупа квалифицируется без вменения данного признака; кража из одежды, сумки или другой ручной клади, сданных в багаж, камеру хранения и т.п., также не могут квалифицироваться по данному признаку.

12. Особо квалифицирующими признаками кражи (ч. 3) признаются совершение преступления: а) с незаконным проникновением в жилище (п. п. 18 — 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29); б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в) в крупном размере (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29).

13. О краже, совершенной организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4), см. соответственно п. п. 15 и 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29.